Как назначить исполнителя завещания?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как назначить исполнителя завещания?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Душеприказчик – это физическое лицо, не заинтересованное в разделе имущества, указанного в завещательном распоряжении. Лучше всего, если такое ответственное дело доверят человеку, имеющему юридическое образование. Это поможет быстрее разобраться с возникающими вопросами и проблемами при вступлении в наследство. Душеприказчик может быть назначен из числа лиц, входящих в круг наследников, или быть обычным гражданином, не имеющим никакого отношения к лицам, указанным в документе, подтверждающем последнее распоряжение умершего. Однако в самом завещании наследодатель, согласно ст. 1134 ГК РФ, однозначно и четко должен определить лицо, которому он поручает быть исполнителем. Кстати, их может быть несколько. В этом случае, чтобы не было путаницы, должно быть четко указано, какой душеприказчик за какую часть исполнения воли наследодателя отвечает. Указание паспортных данных, места регистрации исполнителя является необходимым требованием.

Как назначают исполнителя

Рассмотрим далее порядок назначения исполнителя завещания, то есть того человека, которому завещатель поручил действовать в интересах исполнения завещания.

Последовательность назначения

Исполнителем завещания может быть любое дееспособное лицо, один из наследников, или лицо, не являющееся наследником после умершего.

Для назначения исполнителя, последний указывается в завещании, и в письменной форме, выражает свое согласие на выполнение обязанности по контролю исполнения завещания.

После открытия наследства, нотариус выдает душеприказчику свидетельство, подтверждающее его полномочия.

По закону завещатель вовсе не обязан сообщать наследникам ни о факте составления завещания, ни о том, что в нем написано, ни, где оно хранится. Также этого не обязано делать лицо, заверившее документ.

К счастью, на практике завещатели редко поступают так по отношению к адресатам завещания и хотя бы сообщают им, что документ существует. Должностные лица также могут сообщить о завещании родственникам, особенно, если человек перед смертью просил их об этом.

Но, в общем и целом, обязанность по поиску завещания ложится на самих наследников. Проще всего, если оно находится в том месте, где усопший хранил все свои документы. Однако если завещатель не был образцом аккуратности, поиски в доме после его смерти могут ничего не дать. Значит, искать придется через нотариуса.

По закону завещание составляется в двух экземплярах. Второй остается у нотариуса, который его заверил, и данные о завещателе вносятся в общий реестр нотариата. Для начала посетите нотариуса, который ближе всех находится к тому месту, где жил завещатель. Если там документа нет, можно, попросить работающего там нотариуса помочь в поисках (он не обязан этого делать, но может пойти вам навстречу).

Если же данный нотариус не помог – не ходите по всем окрестным конторам, а сразу обращайтесь в нотариальную палату субъекта федерации. Информацию дадут на основании свидетельства о смерти и документа подтверждающего родственную связь с завещателем.

ВНИМАНИЕ! Случается (хотя не так уж часто), что один из родственников, найдя завещание, считает его условия неприемлемыми для себя, и скрывает документ, убеждая других наследников, что завещания нет, и наследство должно делиться по закону. Сокрытие завещания – противоправное действие. Оно является поводом для признания наследника, его совершившего, недостойным. Следовательно, суд может лишить наследства человека, скрывшего от других наследников факт составления или условия завещания.

Когда можно получить наследство после смерти?

Срок получения наследства одинаков при обоих видах наследования – по закону и по завещанию. Он составляет 6 месяцев, а для детей, родившихся после смерти завещатели или наследодателя – столько, сколько им нужно времени, чтобы появиться на свет.

Первоочередная задача – подтвердить свое право наследования. Для этого необходимо предъявить завещание, либо документы о родственной связи.

В течение полугода после смерти наследодателя актуальные наследники должны написать заявление о том, что принимают наследство, либо фактически вступить во владение им. Например, семья завещателя, может продолжать жить в унаследованной квартире, пользоваться унаследованной дачей, ездить на унаследованной машине, оплачивать счета и ремонт.

Кроме того, следует оплатить государственную пошлину на наследство (о ее размере мы расскажем ниже).

Когда полгода истекут, все наследники, указанные в завещании и принявшие наследство, получат свидетельства о наследстве

Обстоятельства жизни каждой семьи индивидуальны, поэтому бывают случаи, когда один из наследников, или даже единственный наследник не успевает уложиться в положенный срок. Пока не истек год со дня смерти завещателя, восстановить пропущенный срок можно через суд. Требуется подать иск и доказать суду, что срок был пропущен по уважительной причине. Уважительность причин требует документального доказательства (нахождение в другой стране, тяжелая болезнь и т.д.). Если же после открытия наследства прошло больше года – суд иск не примет.

Однако есть один способ получить свою часть наследства даже, если все сроки безнадежно пропущены. Он заключается в проявлении доброй воли остальных наследников. Если наследники, вовремя оформившие все права, и уже разделившие наследство между собой не возражают против «справедливого передела», они оформляют свое согласие письменно и передают его нотариусу. На основании этого документа нотариус аннулирует прежние свидетельства о наследстве и выдает новые, включая в число наследников «опоздавшего».

К отдельным категориям наследников по закону относятся дети и родители наследодателя, супруг наследодателя, родные братья и сестры наследодателя, другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем, пасынки, падчерицы, отчим и махеча наследодателя, усыновители и усыновленные.

Дети и родители наследодателя являются родственниками первой степени родства и входят в первую очередь наследников по закону. Права и обязанности родителей и детей, в том числе и право наследования, основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке (СК РФ, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

Дети являются наследниками первой очереди и призываются к наследованию, независимо от того, проживают ли родители вместе или состоят ли родители ребенка в зарегистрированном браке. В случае, когда ребенок является несовершеннолетним или нетрудоспособным, то необходимо нахождение ребенка на иждивении наследодателя для получения обязательной доли (ст. 1148, 1149 ГК РФ).

Если между родителями ребенка был расторгнут брак либо брак был признан недействительным, то это не влияет на право наследования, так как дети и родители наследуют друг после друга в качестве наследников первой очереди. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном впоследствии недействительным, или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). К наследованию также призываются дети наследодателя, зачатые им при жизни и родившиеся живыми в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ).

В случае, когда родитель либо родители были лишены родительских прав в отношении своих детей, то это в наследственном праве, также как и в семейном праве, имеет определенное юридическое значение. Так, ребенок, в отношении которого родитель либо родители лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителя (родителей) в качестве наследника первой очереди по закону при условии, что на момент открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ). Если родитель лишен родительских прав и не был восстановлен в них ко дню открытия наследства, то он является недостойным наследником и не может наследовать по закону после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Супруг наследодателя, наряду с родителями и детьми, входит в первую очередь наследников по закону. Супружество основано на браке, заключенном в органах загса, а права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака (ст. 1, 1 °СК РФ). Доказательством брачных отношений между наследодателем и пережившим его супругом является свидетельство о заключении брака.

В случае признания брака недействительным лицо, состоявшее в таком браке с наследодателем, не входит в число наследников первой очереди по закону.

Расторжение брака между супругами, произведенное в установленном СК РФ порядке, лишает бывших супругов права наследовать друг после друга в качестве наследника первой очереди по закону.

Если же супруг вступил в новый брак после прекращения предыдущего брака (смерть супруга, объявление умершим супруга), то это обстоятельство не влияет на право пережившего супруга наследовать имущество умершего супруга в качестве наследника первой очереди. В этом случае доля умершего супруга в общем имуществе наследуется по общим правилам наследственного правопреемства.

Читайте также:  Молодая семья новостройки в городе бийске

Наличие брака имеет юридическое значение на момент открытия наследства и учитывается при определении объема всей наследственной массы. Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам, а доля пережившего супруга в наследство не включается (ст. 1150 ГК РФ).

Однако необходимо отметить, что в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате предусмотрена выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга (ст. 75 Основ). В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Главная цель получения такого свидетельства заключается в том, чтобы определить долю пережившего супруга и выявить объем наследственного имущества.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.

По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

Нотариус до выдачи свидетельства о праве собственности проверяет:

1) факт и дату смерти (по свидетельству о смерти);

2) наличие брачных отношений между заявителем и умершим (по свидетельству о браке);

3) право собственности на имущество, время его приобретения, факт приобретения его в браке (по правоустанавливающим документам);

4) отсутствие брачного контракта (переживший супруг должен указать в заявлении, что не был заключен между ним и умершим супругом договор об изменении режима общей совместной собственности на имущество, нажитое во время брака);

5) при наличии несовершеннолетних наследников согласие органов опеки и попечительства.

Нотариус не может отказать в выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, даже если по документам не представляется возможным определить время приобретения имущества, но со стороны наследников не заявлено возражений против выдачи пережившему супругу данного свидетельства.

Если умерший супруг оставил завещание на все свое имущество пережившему супругу и лишил тем самым всех остальных наследников, то нет оснований требовать их согласия на определение доли супруга и их согласия на выдачу свидетельства о праве собственности.

Переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников и вправе получить свидетельство о праве собственности на причитающуюся долю в общем имуществе супругов, если умерший завещал ему все свое имущество, а на остальную часть имущества – свидетельство о праве на наследство по завещанию.

Если же документ устанавливает, что имущество супругов является общей долевой собственностью, то свидетельство о праве собственности не может быть выдано.

В случае возникновения спора между пережившим супругом и наследниками умершего супруга или его кредиторами супружеская доля в общем имуществе может быть определена в судебном порядке.

Имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе могут быть определены и на основании брачного договора, заключенного между лицами, вступающими в брак или между супругами согласно семейному законодательству.

В случае когда лица не состояли в зарегистрированном браке, они супругами не признаются и друг после друга не наследуют. Имущество, приобретенное данными лицами, не признается совместной собственностью и, следовательно, при возникновении вопросов, связанных с разделом такого имущества, необходимо руководствоваться правилами ГК РФ о долевой собственности.

В соответствии со ст. 1156 ГК РФ, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок, право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Правила наследственной трансмиссии применяются как в случаях, когда наследником в порядке наследственной трансмиссии является наследник по закону, так и в случаях, когда таким наследником является наследник по завещанию.

В порядке наследственной трансмиссии право на принятие причитающегося наследства переходит от умершего наследника к его наследникам по завещанию, если все его наследственное имущество им завещано, если завещана была только часть наследственного имущества или имущество вовсе не было завещано, то право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к его наследникам по закону.

Право умершего наследника на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии может быть осуществлено его наследниками (по закону или по завещанию) на общих основаниях в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

Например. Петров Николай Григорьевич умер 1 января 2007 г., завещав все имущество племяннице Гурьяновой Анастасии Александровне. Гурьянова Анастасия Александровна умерла 20 мая 2007 г., не успев принять наследство по завещанию после дяди. У нее остались два сына – Гурьянов Евгений Петрович, Гурьянов Владимир Петрович. До истечения шестимесячного срока осталось менее трех месяцев, так как Гурьянова А.А. должна была принять наследство не позднее 01 июля 2007 г. До истечения указанного срока остался 41 день. Право на принятие наследства может быть осуществлено наследниками Гурьяновой А.А. по закону до 20 августа 2007 г. включительно (срок для принятия наследства удлиняется до трех месяцев).

Другой пример. Лазарев Дмитрий Гурьевич умер 1 января 2007 г. Его сын Лазарев Сергей Дмитриевич умер 20 марта 2007 г.

У него осталось два сына – Лазарев Андрей Сергеевич, Лазарев Владислав Сергеевич. Все имущество Сергей Дмитриевич завещал сыну Андрею. До истечения шестимесячного срока осталось более трех месяцев, следовательно только наследник по завещанию, один из сыновей Лазарева Сергея Дмитриева Андрей, которому завещано все имущество, должен принять наследство в порядке наследственной трансмиссии в течение оставшейся части шестимесячного срока; срок для принятия наследства в данном случае не удлиняется.

Третий пример. Федоров Константин Петрович умер 1 января 2007 г. Его сын Федоров Роман Константинович умер 20 марта 2007 г. У него осталось два сына – Федоров Артем Романович, Федоров Юрий Романович. Из принадлежащего ему имущества автомобиль Роман Константинович завещал сыну Юрию, квартиру не завещал никому. Квартиру будут наследовать оба сына по закону. До истечения шестимесячного срока осталось более трех месяцев, следовательно оба сына Романа Константиновича как наследники по закону должны принять наследство в порядке наследственной трансмиссии в течение оставшейся части шестимесячного срока; срок для принятия наследства в данном случае не удлиняется.

Право наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит.

Если наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел подать заявление о принятии наследства или совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав собственного наследственного имущества. Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях.

Если у лица, умершего первым, других наследников, кроме наследника, который принял наследство, но умер, не оформив своих наследственных прав, не имелось, применяются следующие правила:

• наследственное имущество заводится после смерти второго умершего гражданина;

• шестимесячный срок, установленный для принятия наследства наследниками второго умершего гражданина, исчисляется с момента его смерти.

Особенность принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии состоит в том, что призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии наследник имеет право принять одновременно:

• наследство, которое не успел принять в установленный срок призванный к наследованию наследник в связи с его смертью после открытия наследства первого наследодателя;

• наследство, открывшееся после смерти самого наследника – второго наследодателя.

При желании наследника принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и наследства, открывшегося после смерти самого наследника, заявление наследниками умершего наследника подается по месту открытия наследства первого наследодателя, а о принятии наследства, открывшегося после смерти самого наследника, – нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника (ст. 1115 ГК РФ), т. е. два самостоятельных заявления.

Пример. Гражданин Усманов Артур Рашидович умер 10 марта 2007 г. На момент смерти проживал один в городе Москве. Его сын Усманов Урал Артурович, постоянно проживавший в городе Казани, умер 4 апреля 2007 г., не успев подать заявление о принятии наследства после смерти отца, а также не приняв наследство фактически. У Усманова Урала Артуровича имелись жена и сын. Все наследники претендуют на наследство.

В данном случае право на принятие наследства после смерти его отца Усманова Артура Рашидовича в порядке наследственной трансмиссии переходит к наследникам по закону – жене и сыну Усманова Урала Артуровича (в равных долях каждому).

Нотариус города Москвы должен завести одно наследственное дело – после смерти Усманова Артура Рашидовича. После смерти Усманова Урала Артуровича наследственное дело в Москве не заводится. Если у него имелось какое-либо имущество, принадлежавшее непосредственно ему, наследство на это имущество будет оформляться по месту его жительства – в городе Казани.

Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также призываемый к наследованию наследства, оставшегося после самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо принять оба наследства (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Читайте также:  Как изменится порядок выдачи пенсий в Беларуси в 2023 году

Пункт 1 ст. 1158 ГК РФ предусматривает возможность отказа от наследства в пользу наследника, призванного к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, других наследников.

Наследственная трансмиссия не возникает в случае одновременной смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга. В этом случае наследство открывается после смерти каждого из них.

Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства и при жизни не подал заявления в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника (ст. 1155 ГК РФ).

Рассмотрение судами заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении производится судами общей юрисдикции (судьей единолично) по месту нахождения нотариуса или должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий, в порядке особого производства по правилам главы 37 ГПК РФ.

К должностным лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, в частности удостоверение доверенности, кроме нотариуса, относятся:

• начальники места лишения свободы (в случае, если доверитель находится в местах лишения свободы);

• командир (начальник) воинской части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения (если доверителем является военнослужащий, работник этой части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения или член его семьи);

• руководитель стационарного лечебного учреждения, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач (если доверитель находится на лечении);

• руководитель (его заместитель) учреждения социальной защиты населения (если доверитель находится в данном учреждении);

• по месту жительства доверителя – управляющий товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющего управление многоквартирным домом, управляющей организации;

• руководитель (или иное уполномоченное лицо) по месту работы или учебы доверителя.

Кроме того, правом на удостоверение завещания, доверенности, принятие мер по охране наследственного имущества обладают глава местной администрации поселения, в котором отсутствует нотариус, и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения.

Заявление о неправильном удостоверении завещания или об отказе в его удостоверении капитаном морского судна, судна смешанного плавания или судна внутреннего плавания, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, подаются в суд по месту порта приписки судна (ч. 1 ст. 310 ГПК РФ).

Заявителем может быть лицо, в отношении которого совершено нотариальное действие, а также лицо, которому было отказано в совершении такового. Также подать заявление в интересах заявителя может прокурор, если заявитель-гражданин по состоянию здоровья, возрасту и другим уважительным причинам не может обратиться в суд сам (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ).

Объектом обжалования являются нотариальные действия, указанные в ст. 35–38 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, или отказ в совершении таких действий.

Не могут быть рассмотрены по правилам особого производства заявления, в которых усматривается наличие спора о праве, основанном на совершенном нотариальном действии (бездействии). В таком случае суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет право заявителя и других заинтересованных лиц на обращение в суд в порядке искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ).

Заявление подается в суд в течение десяти дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия.

Размер государственной пошлины, уплачиваемой в данном случае, составляет 100 рублей (п. 8 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Неявка надлежаще извещенных заявителя, нотариуса или должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий, в суд не препятствует рассмотрению заявления. Срок рассмотрения и разрешения такого дела судом – до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд.

Если вынесенным судебным решением удовлетворяется требование заявителя, то суд отменяет совершенное нотариальное действие или обязывает совершить такое действие (ст. 312 ГПК РФ).

Решение вступает в законную силу по истечении срока на обжалование (по истечении 10 дней со дня вынесения решения в окончательной форме).

Кто такой исполнитель завещания?

Согласно статье 1133 Гражданского кодекса, сами наследники обязаны привести в исполнение волю, регламентированную завещанием. Однако иногда исполнителем завещания может быть один из них, назначенный самим завещателем. Данное назначение происходит по совершенно разным соображениям, например, какому-то родственнику наследодатель может попросту больше доверять, считать его более ответственным. Помимо безграничного доверия, существует ряд дополнительных причин назначения душеприказчика.

  • Если наследниками являются несовершеннолетние дети, необходим официальный представитель ребенка. Дети до 14 лет считаются недееспособными гражданами, поэтому не могут самостоятельно принимать наследство без доверенного взрослого лица, ставить свои подписи они начинают с 16 лет, однако также имеют минимальные возможности, только к восемнадцати годам можно самостоятельно принять наследство.
  • Нотариус не решает конфликтные ситуации, он передает подобные дела в суд, который затягивает наследственный процесс. Иногда душеприказчик выполняет миротворческую функцию.
  • Болеющие, недееспособные наследники, равно детям, должны иметь официального представителя, которым выступает уполномоченный.
  • Иногда родне переходит специфическое имущество, например, акции, предприятия. Управлять такими активами могут избранные люди, наделенные определенными навыками.

Согласно статье 1134 завещатель может выбрать любого взрослого дееспособного гражданина, соответствующего его заданным стандартам, при этом душеприказчик также должен письменно дать согласие исполнять возложенные обязательства.

  • Душеприказчиков может быть несколько, количество определяется исключительно волей завещателя. Исполнитель прописывается в завещании.
  • Назначены исполнителями могут быть только физические лица. Исполнение воли наследодателя предполагает близкие контакты, родственные отношения, которые невозможно установить с юридическим лицом.
  • Гражданин должен полностью являться дееспособным.
  • Без согласия гражданина невозможно присвоить ему статус душеприказчика только потому что так захотел наследодатель.

Согласие гражданина на назначение исполнителем завещания

Требуется ли согласие гражданина быть исполнителем завещания? Статья 1134 Гражданского кодекса регламентирует два основных способа принятии статуса душеприказчика.

  • Самый верный – письменный вариант. Исполнитель ставит особую отметку в завещании, либо пишет отдельное заявление на принятие новых полномочий. Здесь тоже возможны два варианта развития событий. Иногда душеприказчик знает, что завещатель назначит его таковым, поэтому нотариус фактически просто оглашает данный факт, подписывают необходимые бумаги, либо составляется отдельное заявление. Если исполнитель не знал, что ему предстоит исполнять волю завещателя, дается месячный срок для принятия решения. В случае положительного исхода, исполнитель пишет заявление на принятие полномочий, которое заверяется нотариусом.
  • После открытия наследства у человека есть месяц, чтобы фактически начат совершать действия по регулированию различных вопросов завещания. Данный вид согласия более шаток, только официальный документ позволяет выплачивать вознаграждения, неустойки, фактическое принятие обязанностей – более шаткий путь.

Зачем нужен душеприказчик?

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, «исполнение завещания» трактуется как юридическое действие, исполняемое наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда эти полномочия выполняет определённое лицо – исполнитель воли усопшего по завещанию.

При вступлении в наследство между наследниками зачастую возникают конфликты, связанные с различными трактовками волеизъявления умершего. В подобных ситуациях конфликт помогает разрешить душеприказчик, прямой обязанностью которого является исполнение последней воли наследодателя, указанной в завещании.

Наследодатель, решивший оставить завещание в пользу нескольких лиц, вправе указать доли каждого из наследников (доли указываются в арифметических дробях, например, ½, 1/3, ¼). Если же доли в завещании не определены, то они предполагаются равными (п. 1 статьи 1122 ГК РФ).

Завещатель вправе указать конкретные вещи, которые перейдут тому или иному наследнику. Если такого указания в завещании не имеется, то в результате наследственного правопреемства может возникнуть право общей долевой собственности нескольких наследников. Например, если в завещании указано, что квартира наследодателя переходит в собственность его двух сыновей, то указанные наследники станут сособственниками квартиры (по ½ доли в праве у каждого). Одновременно они станут и содолжниками по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказанных наследодателю при его жизни, но не оплаченных им.

Читайте также:  ​Пособие малоимущим семьям в 2023 году

Институт исполнения завещания и полномочия душеприказчика

Е.А. КИРИЛЛОВА

Кириллова Елена Анатольевна, преподаватель кафедры гражданского права Юго-Западного государственного университета, кандидат юридических наук.

В статье исследованы особенности, роль, значение института исполнителя завещания и полномочия исполнителя завещания в гражданском праве России.

Исполнение завещания в гражданском праве — это совершение необходимых действий по осуществлению воли умершего, выраженной в завещании. Исполнение завещания обеспечивает тот правовой результат, который определил наследодатель, совершая завещание . Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследников или на указанного в завещании исполнителя завещания. С.П. Гришаев считает, что под исполнением завещания понимается совершение действий юридического и фактического характера, как прямо предусмотренных завещанием, так и не указанных в нем, но необходимых для обеспечения возможности реализации воли наследодателя, выраженной в завещании .

———————————

См.: Птушкина О.А. Исполнение завещания: правовые проблемы теории и практики: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 4.

См.: Гришаев С.П., Омарова У.А. Наследственное право и социальная справедливость. Махачкала, 2010. С. 54.

Институт душеприказчиков возникал и развивался у многих народов вполне самостоятельно и встречается почти во всех современных законодательствах. Происхождение его объясняют недоверием завещателя к добросовестности и заботливости наследников. Римское право различало душеприказчиков: назначаемых по завещанию; по соглашению между наследниками; определяемых самим государством. В большинстве иностранных кодексов существует только один вид — душеприказчики, назначаемые по завещанию.

В английском праве предусмотрена возможность назначать исполнителем завещания юридическое лицо, например банк или адвокатскую фирму. Также и в праве США часто назначают, например, трастовый фонд исполнителем завещания.

Российским законодательством не предусмотрена возможность назначить юридическое лицо исполнителем завещателя, и некоторые исследователи (С.П. Гришаев, У.А. Омарова и другие) отмечают это как негативный момент, аргументируя тем, что исполнение завещания иногда очень сложный и трудоемкий процесс, который требует профессиональных знаний. Так, например, не каждый человек знает, как лучше распорядиться ценными бумагами, паевыми взносами, долями в уставном капитале обществ для обеспечения их сохранности и чтобы не потерять возможную прибыль.

———————————

См. там же.

Большинство исследователей полагают, что на роль исполнителя завещания рекомендуется назначать лицо, не заинтересованное в разделе наследственного имущества . Так, в штате Нью-Йорк (США) запрещено назначать исполнителем завещания делового партнера завещателя. В российском праве подобные ограничения отсутствуют.

———————————

См.: Гражданское право. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Закон и право, 2005. С. 540.

Во многих странах мира суд имеет право самостоятельно назначить исполнителя завещания, который будет называться администратором.

Согласно ст. 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) исполнителями завещания могут быть назначены граждане, входящие или не входящие в круг наследников по закону, а также наследники по завещанию. Назначение исполнителей завещания можно условно разделить на стадии: 1) назначение исполнителя завещания, 2) получение согласия исполнителя завещания, 3) освобождение завещателя от возложенных на него обязанностей (при необходимости). Данные стадии будут реализованы только в случае, если завещатель воспользуется своим правом на назначение исполнителя завещания.

Действующий ГК РФ конкретизирует нормы об исполнении завещания. Новеллой ГК РФ является уточнение, что «согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства» (ч. 1 ст. 1134 ГК РФ).

Следует отметить, что если ранее действовавшее законодательство предусматривало необходимость получения согласия предполагаемого исполнителя на момент составления завещания, то ныне действующий Кодекс допускает последующее одобрение. Как согласие могут расцениваться и фактические действия по исполнению завещания, совершенные в течение месяца со дня открытия наследства .

История и значение слова

Согласно Википедии, душеприказчик — это исполнитель завещания. Данный термин применялся в дореволюционном российском гражданском праве. Сегодня он вновь введён в оборот ст. 1134 ГК РФ.

Этимологию слова связывают с тем, что в своих духовных завещаниях древние русичи употребляли выражение: «приказываю душу» такому-то человеку. Этот-то человек и стал называться душеприказчиком.

В древнерусском праве душеприказчик понимался:

  • в религиозно-нравственном смысле;
  • как опекун, попечитель;
  • исполнитель завещания и других поручений юридического характера (уплата долгов, передача имущества наследникам и др.).

Институт душеприказчиков развивался у многих народов вполне самостоятельно и имеется почти во всех современных законодательствах. Происхождение его объясняется недоверием завещателя к добросовестности наследников.

Римское право разграничивает душеприказчиков:

  • определяемых государством;
  • назначаемых по завещанию/по соглашению между наследниками.

В дореволюционном российском праве существовал только один вид душеприказчиков: назначенных по завещанию.

Современный душеприказчик: нюансы исполнения завещания

В современных условиях исполнению завещания придают огромное юридическое значение – наследодатели оставляют не только деньги, но и ценные бумаги, и крупные предприятия, а иногда и долги. Чтобы провести справедливый раздел имущества между наследниками, в некоторых случаях не обойтись без судебного разбирательства. Часто претенденты на наследство обвиняют душеприказчика в недобросовестном исполнении обязательств, и ему свою правоту тоже приходится отстаивать через суд.

Проблемы заключаются еще и в том, что многие наследники не знают, как именуется исполнитель завещания, и воспринимают термин «душеприказчик», как архаизм, а заодно и не осознают всю серьезность работы и объем ответственности этого человека. Другой момент: не понимают, чем отличается душеприказчик от представителя наследодателя, а ведь исполнитель завещания как раз представляет интересы наследников.

Прежде чем принять обязанности исполнителя завещания, многие граждане приходят на консультацию к юристу с одним вопросом: требуется ли согласие гражданина быть исполнителем завещания? А то, мол, записали в завещании, а я – ни сном, ни духом… Да и желания большого нет…

Подтвердить свое согласие, как уже было сказано, можно либо собственноручной надписью и подписью, заявлением или действиями: если человек в течение месяца со дня открытия наследства приступил к обязанностям душеприказчика, значит, согласился с волей покойного.

Кто такие Наследственный поверенный и Душеприказчик.

Принимая на себя круг обязанностей по ст. 1134 ГК РФ, душеприказчик обязуется:

  • следить, чтобы имущество перешло к наследникам согласно закону и воле наследодателя, указанной в завещании;
  • получить и передать имущество наследникам в натуральном или денежном выражении;
  • обеспечить охрану наследства;
  • управлять имуществом до передачи наследства самостоятельно или через нотариуса.

Прямая обязанность душеприказчика — исполнение завещательного возложения. И хотя он действует не в своих интересах, а в интересах наследников, все действия он производит от своего имени.

Единственное, на что он вправе рассчитывать, — это на покрытие необходимых расходов, возникающих при исполнении своих обязательств.

Кроме того, наследодатель может отблагодарить исполнителя вознаграждением, который тот получит из наследства. Если же наследственного имущества недостаточно для покрытия расходов, душеприказчик вправе отказаться от исполнения завещания.

Если наследство включает имущество, требующее управления, то душеприказчик обязан либо сам управлять им, либо передать имущество в доверительное управление, заключив соответствующий договор с физлицом или организацией.

Он вправе вести дела усопшего и решать все вопросы в любых организациях правовой формы, органах и учреждениях. Для этого ему достаточно предъявить свидетельство, выданное нотариусом. Никаких других документов потребовать от него не имеет права ни одно лицо.

Завещатель может не оговаривать перечень полномочий душеприказчика в документе. Однако последний должен принять все меры, способствующие удовлетворению волеизъявления усопшего. Эти меры обозначены в п. 2 ст. 1135 ГК РФ.

В свидетельстве, кроме сведений об исполнителе, обозначены основания возникновения его полномочий. Если полномочия не совпадают с перечнем, прописанным в статье закона, или ограничены, то это непременно должно быть указано в свидетельстве. В том случае, когда список полномочий не оговорен, необходимо руководствоваться только статьёй закона.

Закон наделяет душеприказчика полномочием обеспечить наследникам переход причитающейся им доли. При этом исполнитель обязан руководствоваться как завещанием, так и требованиями закона.

Он ведёт деятельность в интересах других лиц, но при этом, согласно ст. 1136 ГК РФ, вправе потребовать возмещения расходов, которое покрывается за счёт наследственного имущества, но уже после принятия наследства.

Для получения возмещения душеприказчик обязан документально подтвердить все расходы, связанные с организацией процесса наследования. В качестве подтверждения выступают чеки, платёжные квитанции и другие аналогичные документы.

Гражданский Кодекс предусматривает полный перечень возможных расходов и порядок их возмещения, а именно:

  1. Первоочередные затраты, связанные с болезнью и похоронами завещателя.
  2. Далее следуют расходы, связанные с сохранением наследства.
  3. В последнюю очередь возмещаются расходы на исполнение завещания.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *